Статья 1142 ГК РФ. Наследники первой очереди (действующая редакция)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1142 ГК РФ. Наследники первой очереди (действующая редакция)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Непонятные на первый взгляд термины «трансмиттент» и «трассмиссар», закрепленные в статье № 1156 ГК РФ, регламентирующей наследственную трансмиссию, не деле означают весьма простые вещи. «Трансмиттент» — это наследник, скончавшийся до того, как успел вступить в права наследства. «Трассмиссар» — его наследник, правопреемник.

ВНИМАНИЕ! По закону внуки не являются прямыми наследникам первой очереди. Поэтому они могут получить наследство лишь по прямой воле наследодателя (завещанию), либо при соблюдении определенных условий, регламентированным гражданским законодательством РФ.

  • Итак, самый простой и распространенный способ получения наследства после бабушки и дедушки, это стать субъектом их завещания.
  • На втором месте после завещания находится наследование по представлению. Внуки получают наследство вместо своих родителей (законных наследников первой очереди), если те умерли раньше своих родителей.
  • Наследование по трансмиссии происходит значительно реже. В первую очередь потому, что, к счастью, две смерти в одной семье, следующие в течение нескольких месяцев друг за другом, не являются нормой.
  • Сложности чаще всего возникают при доказательстве права на обязательную долю иждивенца. Проще всего, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке и опекунство со стороны бабушки или дедушки оформлено официально. Совершеннолетним нетрудоспособным внукам доказать факт пребывания на иждивении у бабушки или дедушки обычно довольно трудно.

Порядок наследования по праву представления и наследственная трансмиссия

В юридической практике существует два понятия, которые многие считают как одно. Это наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.

В первом варианте претендентами на наследство становятся исключительно прямые потомки, например, сын, дочь (наследники первой очереди после умершего). В данной ситуации наследник умер до смерти наследодателя или одновременно с ним, например в автокатастрофе. Правовое обоснование наследования будет в таком случае ст. 1146 ГК РФ.

Во втором случае ими могут выступать близкие родственники, поскольку речь идет уже о смерти наследника, который умер не успев оформить документы о наследстве. В наследование вступают лица, которые бы наследовали после него по закону или завещанию. Вот и получается, что круг наследников при наследственной трансмиссии становится достаточно широк и к друг другу, как родственники они становятся довольна отдаленными по степени родства.

Но в такой ситуации есть один нюанс – прямой потомок скончался сразу после наследодателя, не вступив в свои права. Таким образом, наследство могут получать близкие родственники, например, племянники, двоюродные племянники, сестры, братья и т.д. И в этом заключается отличие наследования по представлению от трансмиссии.

Понятие наследования по закону

Существует два законных основания для приобретения наследства. Гражданин вправе еще при жизни определить будущую судьбу своего имущества, составив завещание и указав имена конкретных наследников. Это основание для перехода собственности к иным лицам является приоритетным. Лишь при отсутствии завещания, в действие вступает второй механизм наследования — «в силу закона». Он предусматривает переход наследства к ближайшим родственникам умершего и отличается двумя особенностями:

  1. круг наследников детально установлен законом, а не самим наследодателем, причем список исчерпывающий;
  2. законодательно регламентирован порядок их призвания к получению наследства в порядке очередности.

Законное наследование происходит при следующих обстоятельствах:

  • отсутствует завещание или оно признано незаконным по суду;
  • в документе перечислена только часть имущества: не включенная в него собственность наследуется по закону;
  • наследники по завещанию отказались принять наследство или вообще не обращались к нотариусу;
  • указанные в распоряжении правопреемники лишены права наследования из-за преступных действий в отношении наследодателя (других наследников);
  • имеются родственники умершего лица, претендующие на получение обязательной доли наследства.

Один и тот же человек может унаследовать имущество умершего лица, как по завещанию, так и по закону. В этом случае он должен в заявлении нотариусу указать сразу оба основания. Также он вправе по одному из них выразить согласие на принятие наследства, а по другому — отказ. Наследование части имущества, положенному по конкретному основанию, не допускается.

Пример. Умерший гражданин А. завещал квартиру дочери, долю в ООО — сыну. Кроме этого, после его смерти остался земельный участок, дачный дом и автомобиль. Незавещанное имущество по закону делится поровну между братом и сестрой, каждый из которых, получает свидетельство о праве собственности на ½ часть указанной недвижимости и транспортного средства. Дочь выразила письменный отказ от принятия наследства по закону, и в результате все, кроме квартиры, отошло брату.

Споры о наследстве до суда доведут

По словам члена комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергея Полякова, есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства.

«Вопросы возникают и вокруг такой категории как нетрудоспособные наследники. Здесь важно учесть, что нетрудоспособными сейчас признаются не только инвалиды, но и граждане предпенсионного возраста — женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. И здесь уже может возникнуть спорная ситуация, когда у умершего, к примеру, есть дети, которые приняли наследство после отца, а отец, не зарегистрировав новый брак, проживал с женщиной, которой на момент его смерти уже исполнилось 55 лет, но она еще не получала пенсию и жила на обеспечении наследодателя. Такая сожительница может признать себя иждивенкой в судебном порядке и также наследовать долю имущества наследодателя», — разъясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.

Процедура вступления в наследство по праву представления

После смерти наследодателя родственники, призываемые к наследованию, официально вступают в свои права, претендуя на имущество умершего собственника. Эта процедура проводится по определенному алгоритму. Для лиц, выступающих участниками по праву представления, она состоит из следующих этапов:

  1. Претенденты на правопреемство получают свидетельство о смерти.
  2. Вместе с пакетом документов обращаются в нотариат по месту последнего проживания покойного.
  3. Нотариус проверяет право каждого участника на правопреемство и открывает наследство.
  4. Нотариус проверяет наличие завещания.
  5. Если нет завещания, призываются к наследованию родственники первой очереди по закону, если их нет – родственники второй или последующих очередей.
  6. Претенденты подтверждают свое право представления официально.
  7. Проверив предоставленные документы на право представления, нотариус выдает бланк заявления о вступлении в наследство и получении свидетельства.
  8. После составления заявления и приема документов, нотариус компонует наследственное дело и далее – ведет его.
  9. Процедура длится в течение полугода.
  10. Через 6 месяцев нотариус выписывает свидетельство о наследстве.
Читайте также:  Как отличить подлинную медицинскую книжку

Наследование по праву представления – ilex

  • Наследование по праву представления — это один из вариантов получения наследства в рамках наследования по закону.
  • Кто имеет право наследовать по праву представления
  • Наследование по праву представления — это наследование доли умершего наследника по закону другими лицами. Такими представляющими наследника по закону лицами могут быть следующие родственники наследодателя :
  • — внуки и их прямые потомки — по праву представления наследников первой очереди (детей наследодателя) ;

— дети братьев и сестер, т.е.

племянники и племянницы, — по праву представления наследников второй очереди ;

— двоюродные братья и сестры — по праву представления наследников четвертой очереди (дядей и теть наследодателя) .

Таким образом, наследниками по праву представления могут быть только потомки наследников по закону первой, второй и четвертой очередей, как бы заступающие на место умершего наследника, который наследовал бы в рамках соответствующей очереди, если бы был жив.

Пример
Ситуация 1. Если дочь умрет раньше своих родителей, то та доля в имуществе отца или матери, которая причиталась бы ей по закону, переходит к ее детям (внукам наследодателя).

Если же дочь к моменту открытия наследства жива, то ее дети — внуки наследодателя — не могут наследовать после своих умерших бабки или деда, поскольку прямым наследником является дочь.
Ситуация 2.

У наследодателя имелся только один наследник первой очереди — сын, умерший до открытия наследства. К наследованию будут призваны его дети, т.е. внуки наследодателя.

Родной брат наследодателя, будучи наследником второй очереди, в этом случае к наследованию не призывается, т.к. внуки и их потомки как наследники по праву представления наследников первой очереди отстраняют его от наследования.

  1. На заметку
    Предки умершего наследника по закону к наследованию по праву представления не призываются.
  2. Наследовать по праву представления не могут:
  3. — потомки наследника, лишенного наследодателем наследства, если в завещании указано, что потомки такого наследника также лишаются наследства .

Пример
Ситуация 1. В завещании содержится следующая формулировка: «Мою дочь, Петрову Светлану Николаевну, наследства лишаю». Это значит, что к наследованию не будет призвана лишь дочь наследодателя.

В случае ее смерти раньше самого наследодателя или одновременно с ним ее дети (внуки наследодателя) могут быть призваны к наследованию по закону, т.е. по праву представления, если завещанием не будет определен иной круг наследников.
Ситуация 2.

Завещание содержит следующую формулировку: «Моего сына, Кривого Сергея Петровича, а также всех его потомков первой степени родства наследства лишаю». В данном случае не только сын наследодателя, но в случае его смерти и его дети, т.е.

внуки наследодателя, не будут призваны к наследованию в качестве наследников по праву представления, даже если будет происходить наследование по закону;

— потомки умершего наследника, который, если бы он был жив, мог быть отстранен от наследования как недостойный наследник. Отметим, что такие потомки не могут вступать в наследство, если суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности .

Обратите внимание!
Законодательством не предусмотрено наследование по праву представления при наследовании по завещанию.

  • Каковы условия наследования по праву представления
  • Наследники призываются к наследованию по праву представления только при наличии следующих условий :
  • — наследодатель оставил наследственное имущество, которое должно наследоваться по закону. Иными словами, наследодатель не распределил все свое имущество в завещании и наследникам по закону есть что наследовать;
  • — умерший наследник по закону принадлежит к той очереди наследников, которая призвана к наследованию по закону;
  • — смерть этого наследника наступила в одном из следующих случаев:

Что такое право представления в наследстве

Все объекты, которым владел граждан на момент смерти, переходят к его родственникам. Так как родственные связи весьма широки, закон строго регулирует порядок вступления в права на имущество собственника.

Смерть потенциального выгодополучателя является основанием для перехода имущества к его родственникам.

В зависимости от момента гибели, доля может быть передана:

  • по праву представления;
  • по наследственной трансмиссии.

Условия наследования по праву представления:

  1. Отсутствует завещание на все имущество покойного гражданина или завещана только часть объектов собственности.
  2. Наследник умер раньше собственника, но не одновременно с ним.
  3. Перечень родственников, которые могут быть получателями установлен законом.
  4. Наследники должны иметь кровную связь с покойным.
  5. Кроме того, возможность получения имущества покойного распространяется на усыновленных детей покойного правопреемника.

Таким образом, такой вариант наследования не доступно широкому кругу граждан. Перечень возможных получателей строго установлен законом.

В целом, принцип оформления собственности покойного абсолютно идентичен наследованию в общем порядке. Если гражданин не принимает мер по получению положенной доли в установленные законом сроки, то она делится между другими правопреемниками.

Особенности принятия выморочного имущества

Выморочное имущество (Bona vacantia, erblose Guter) – имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по закону.

В пункте 1 ст. 1151 ГК РФ определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным. Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства (ст. 1153, 1154 ГК РФ), либо все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1157-1159 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Читайте также:  Какие социальные выплаты положены неработающим пенсионерам в 2023 году

Однако формулировка п. 2 ст. 1151 ГК РФ является неточной, поскольку в наследственную массу входят имущественные права и долги, которые в принципе не могут принадлежать на праве собственности, в собственность способны переходить только вещи. Поскольку переход выморочного имущества к Российской Федерации – это наследование в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ, то он совершается в порядке универсального преемства: имущество умершего переходит к Российской Федерации как единое целое. Таким образом, к государству переходит выморочное имущество в целом, со всеми правами и обязанностями.

Когда закон устанавливает, что переход выморочного имущества к Российской Федерации представляет собой наследование, он тем самым определяет место российского права среди национальных систем наследственного права, присутствующих в современном мире. Содержащееся в п. 2 ст. 1151 ГК РФ указание о переходе имущества в собственность Российской Федерации (в состав казны – ст. 214 ГК РФ) призвано подчеркнуть природу получения имущества государством (в порядке наследования), а также то, что иные виды публичных образований (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования) не являются наследниками по закону.

Существуют две большие группы стран, по-разному квалифицирующие переход выморочного имущества к государству. Право первой из них признает этот переход осуществлением государством своего территориального верховенства. Эта точка зрения основывается на представлении, что выморочное имущество – это частный случай имущества, не имеющего собственника. В этом качестве оно поступает к тому, кто обладает суверенитетом над территорией, где такое поступление считается первоначальным способом приобретения права собственности по праву оккупации. Таким образом, обосновывается переход выморочного имущества к государству в ряде стран с континентальной системой права (например, во Франции).

В странах с англосаксонской системой права существует сходная концепция, согласно которой государство является обладателем «конечного титула собственности» на любое имущество (особенно недвижимое). Здесь после смерти собственника, не оставившего ни завещания, ни наследников по закону, происходит своего рода возврат имущества государству (escheat).

Вторая группа стран исходит из того, что приобретение выморочного имущества государством представляет собой наследование и что, следовательно, такое приобретение является не первоначальным, а производным (Германия, Италия, Испания и др.). Для Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. приобретение выморочного имущества государством, как и получение любого иного имущества умерших граждан, не было наследованием. Только ГК РСФСР (ст.ст.527, 552) установил, что имущество умершего переходит к государству «по праву наследования». Причина этого изменения имела, чисто внешний характер. Была предпринята попытка использовать некоторые особенности иностранного наследственного права в целях увеличения поступления в страну твердой валюты в виде наследственных сумм.

Как отмечает Богуславский М.М., за рубежом существуют коллизионные нормы, которые при определенных условиях позволяли применять к отношениям по наследованию наследственный закон, действующий в России. Если бы российское право устанавливало, что это имущество приобретается сувереном территории, т.е. по праву оккупации, то иностранные суды, следуя такой квалификации, передавали бы его тому государству, которое осуществляет суверенитет над территорией, где находится выморочное имуществоо приобретается сувереном территории, т.е. по праву оккупации, то иностранные суды, следуя такой квалификации, передавали бы его тому государству, которое осуществляет суверенитет над территорией, где находится выморочное имущество.

Когда ГК РСФСР установил, что в отношении выморочного имущества имеет место наследование и что государство является наследником, ожидалось, что при описанной ситуации иностранные суды таких государств будут признавать выморочное имущество принадлежащим советскому государству. Тем не менее, все это оказалось иллюзией, констатирует Садиков О.Н. Изменение взгляда на природу приобретения выморочного имущества государством не вызвало увеличения притока наследственных сумм из-за границы. Правовая природа выморочного имущества, исходит из поддержания Российской Федерацией теории наследования и отрицания теории оккупации.

Значимость разграничения «права оккупации» или «права наследования» особенно ощутима при оценке правовых последствий, так как при «оккупации» не возникает речи об исполнении обязательств наследодателя перед третьими лицами за счет оставшегося имущества и вообще о правопреемстве в отношении его обязательств. Переход права собственности на имущество к государству соответственно признается первичным способом его приобретения.

Если же выморочное имущество переходит государству по праву наследования, как в Российской Федерации, то подобный переход представляет собой производный способ приобретения прав собственности на различные виды имущества и нематериальных прав, входящих в состав наследства. В частности, уплата долгов собственника имущества, ставшего выморочным, является закономерным требованием, обращаемым к государству со стороны кредиторов наследодателя. Это требование вытекает из квалификации наследования как универсального правопреемства, коим является и наследование государством выморочного имущества.

Некоторые западноевропейские идеи относительно роли государства в области наследования были реализованы в России. Государство получало роль то главного приобретателя наследства (1918 – 1926 гг.), то основного их приобретателя (1926 – 1964 гг.), то привилегированного приобретателя (1964 – 2002 гг.).

После длительного перерыва произошла социальная реабилитация понятия «выморочное имущество», которое с первой половины шестидесятых годов прошлого века было вытеснено другим термином – имущество, переходящее по праву наследования к государству. Отказ от понятия «выморочное имущество» мотивировался среди прочего тем, что и в случаях так называемой выморочности наследственного имущества в законе определено к кому это имущество перейдет.

Условия для наследования по праву представления

Претендовать на получение имущественных благ в порядке представления можно при следующих обстоятельствах:

  • несостоявшийся наследополучатель умирает до наследодателя или вместе с ним, но до завершения процедуры открытия наследства;
  • отсутствуют основания для признания покойного преемника недостойным;
  • отсутствие завещания, которым обусловлен список претендентов на имущество;
  • наличие официального подтверждения родственной связи с покойным преемником;
  • наследник претендовал на имущество не в порядке обязательной доли, а на основную долю собственности;
  • несостоявшийся наследник относится к одной из первых трех очередей наследования.

Что представляет собой наследование по праву представления

Наследование по праву представления – это особый порядок получения наследства по закону.

При наследовании по завещанию такой порядок не применяется.

Его применение возможно в том случае, когда наследник по закону, входящий в состав той очереди, которая призывается к наследству, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Права умершего наследника переходят к его потомкам. Категории наследников по праву представления четко обозначены в законе (пункт 2 статьи 1142, пункт 2 статьи 1143 и пункт 2 статьи 1144 Гражданского кодекса РФ).

О том, кто может наследовать, представляя права умершего наследника, а также о порядке очерёдности наследования по праву представления, вы можете прочитать здесь.

Читайте также:  Надо ли производить межевание участка при наличии кадастрового номера

Обстоятельства, при которых возможно наследование по праву представления

Для наследования по праву представления необходимо наличие следующих обстоятельств:

  • Смерть наследника по закону наступила раньше смерти наследодателя или одновременно с ним. Говоря об одновременной кончине, закон имеет в виду дату наступления смерти, а не точное время (часы, минуты).

    Поэтому, если два человека скончались в один день, независимо от времени наступления смерти, они считаются умершими одновременно.

  • Умерший наследник входил в состав той очереди наследования по закону, которая призвана к наследованию.
  • Отсутствие завещания, в котором наследодатель подназначил наследника вместо умершего, так как вместо него право наследования переходит к подназначенному наследнику.

Наследование по праву представления

Бывает, что законный наследник погибает в одной аварии со своими родителями, от которых имел право получить в наследство какое-то имущество. Получается, что наследство после родителей и его самого должен получать кто-то другой, но кто имеет на это право и почему это называется правом представления?

Наследование по праву представления возникает (ст. 1146 ГК РФ), если сын, который должен унаследовать имущество отца, умирает раньше него или же вместе с ним. Имущество сына должны наследовать его супруга и дети, а кто должен получить имущество отца, который не оставил завещания?

Статья 1142 ГК РФ указывает, что это имущество получают в наследство потомки, то есть дети сына, другими словами, внуки. Они как бы представляют перед законом своего отца, которого нет в живых, поэтому и являются наследниками по представлению.

Племянники умершего могут быть призваны к получению наследства, если его брат или сестра, которые могли бы стать его наследниками, умирают раньше него или вместе с ним, а прямых наследников (детей, родителей, супруги) у него нет. Они наследуют ту часть имущества, которую унаследовал бы их отец или мать, являющиеся братом или сестрой умершего, и тоже являются наследниками по представлению.

Двоюродные сестры и братья наследуют имущество, если у умершего не было наследников первой и второй очереди.

По представлению наследство можно получить, только если не было составлено завещание.

Кроме того, наследовать по представлению внуки или племянники не могут, если сын умершего или его брат (сестра) были лишены наследства или признаны недостойными его получения.

Кто наследует по праву представления

Законом определено, что внуки наследодателя, так же как его племянники и двоюродные братья/сестры, не являются прямыми наследниками по закону, то есть не могут наследовать самостоятельно. Это значит, что внук не может самостоятельно претендовать на наследство бабушки наравне со своей матерью.

Хотя внуки и входят в первую очередь наследования, но при этом, закон позволяет им наследовать только по праву представления, главным условием которого является смерть прямого наследника по закону, т.е. их родителя, до или одновременно с наследодателем.

Только тогда потомки этого наследника могут претендовать на наследство по праву представления.

Примечательным в законе является то, что внуки, а также племянники и двоюродные сестры и братья наследодателя, не могут наследовать после умершего наследодателя, даже если их родители не приняли наследство после смерти наследодателя. Дело в том, что их право наследования производно от права наследования их родителями, т.е. если дети наследодателя, будучи живы ко дню открытия наследства, не приняли наследство, то и внуки не имеют на право на это имущество.

В этом случае наследство перейдет к другим наследникам по общим правилам наследования по закону.

Адвокат по наследству в СПб.Тел. 7 (812) 989-47-47Консультация по телефону

Более того, сын наследодателя не может даже отказатьсяот наследства в пользу своих детей, поскольку его дети не входят самостоятельно в число наследников первой очереди, а могут наследовать только по праву представления своего родителя, условием чего является его смерть, а умерший наследник не может отказаться от наследства.

Вместе с тем, статья 1158 ГК РФ позволяет другим наследникам по закону отказаться от наследства в пользу наследников по праву представления, то есть в случае смерти одного из наследников по закону остальные наследники вправе отказаться от своей доли наследства в пользу детей умершего наследника, которые наследуют по праву представления своего родителя.

Таким образом, наследовать имущество бабушки или дедушки при живом родителе внук может только при наличии завещания в его пользу.

В какой ситуации осуществляется?

Когда потенциальный законный наследник одной из первых трёх очередей неожиданно упокоился ранее самого наследодателя или в тот же день, его полномочными представителями при распределении имущества становятся дети. При этом имущество, оставленное умершим наследником, наследуется отдельно, не сращиваясь с наследной массой наследодателя.

Представлять родителя, которому изначально отказано в наследстве самим наследодателем (ГК ст.1119 п.1) или по суду (ГК ст.1117), невозможно (ГК ст.1146 п.2-3). В то же время представитель возможен и законен, если представляемый им родитель «отписал» его от своего наследства, а основной наследодатель никаких санкций не оговаривал. В силу того, что при представлении наследование происходит напрямую, внутренние конфликты в наследной цепочке не имеют значения.

Исключается представление в принятии обязательной доли в наследстве (ГК ст.1149), которая персонифицирована и законодательно ограничивает свободу завещания.

Типичные ошибки в судебной практике

Часто внуки пытаются получить имущество от бабушки или дедушки, даже если их родители живы на момент открытия наследства. Нотариусы не принимают такие документы. Потому что выявляют отсутствие регистрации факта смерти претендента по закону (матери или отца).

С иском касательно наследования частного дома обратилась внучка покойной бабушки. На имущество претендовали братья бабушки. Позитивное решение в пользу внучки описано в Обзоре Красноярского краевого суда от 24.04.2006 «Обзор судебной практики по применению законодательства при рассмотрении дел по спорам, возникающим из наследственного права». Родители гражданки были живы на момент ее смерти, но проживали отдельно. Внучка постоянно была рядом с бабушкой. Это и стало для суда основанием предоставить ей возможность наследования в обход родителей.

Право представления наследства по ГК РФ – это возможность защитить гарантии внукам и другим родственникам на получение собственности покойного гражданина. Но только в случае смерти их родителей, которые могли претендовать на вступление во владение имуществом.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *